目前分類:●毒品訴訟相關實務 (14)

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毒品案件常會遇到同意搜索的問題。被搜索人可能一下子被好幾個警察圍住、也不知道自己能不能拒絕,就只好同意警方的搜索。那麼一旦同意搜索,是不是將來在法院就不能抗辯是違法搜索、主張要排除搜索所取得之證據?其實不然的,不可諱言,同意搜索之後,要再主張不是自願性的同意,當然會有難度,然而仍然是有可能抗辯成功的。本所在官網有蒐錄一個判決,裡面有討論到同意搜索的「自願性同意」如何判斷的標準,網友們可以自行點擊、前往參閱。(請點我)

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本所相關網站新收錄一篇有關刑事訴訟之「審判長誘導訊問證人時,怎麼辦?」的文章,供各位網友、律師同道參考。

【刑事訴訟】審判長誘導訊問證人時,怎麼辦?

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毒販間之對話內容,依社會通念足以辨明其所交易毒品之種類,該通訊監察譯文始得作為指證者所述交易該類毒品犯罪事實之補強證據

  毒販間之毒品交易,為減少被查緝風險,固多於隱密下進行,於利用通訊聯絡時,亦慣常以買賣雙方得以知悉之術語、晦暗不明之用語或彼此已有默契之含混語意,以替代毒品交易之重要訊息,甚至雙方事前已有約定或默契,只需約定見面,即足以表徵係進行毒品交易,鮮有明白直接以毒品之名稱或相近之用語稱之者。此種毒品交易之方式,雖可認為無違社會大眾之一般認知,惟毒品危害防制條例所稱毒品,依其成癮性、濫用性及對社會危害性分為四級,並於第四條第一項至第四項就販賣第一級、第二級、第三級、第四級毒品罪,定其處罰規定。因此,在以毒販間通話之通訊監察譯文作為購毒者所指證販毒者犯罪事實之補強證據,仍必須渠等之對話內容,依社會通念已足以辨別明白其所交易毒品之種類,始足與焉,否則對於語意隱晦不明之對話,即令指證者證述其對話內容之含意即係交易某種類之毒品,除非被指為販毒之被告坦認,或依被告之品格證據可供為證明其具犯罪之同一性(如其先前有關販賣該種類毒品案件之暗語,與本案通訊監察內容相同,兩案手法具有同一性或驚人相似性),或司法警察依據通訊監察之結果即時啟動調查因而破獲客觀上有可認為販賣該類毒品之跡證者外,因仍屬指證者單方之陳述本身,自尚須其所述交易該類毒品犯罪事實之補強證據(最高法院 104 年度台上字第 3435 號裁判要旨參照)。

 

相關條文

毒品危害防制條例

第  4  條

製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒刑者,得併科新臺幣二千萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或七年以上有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第三級毒品者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣七百萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第四級毒品者,處五年以上十二年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百萬元以下罰金。

前五項之未遂犯罰之。

 

延伸閱讀

  1. 毒品案件和通訊監察:另案通訊監察所取得資料,可否作為毒品案件之證據?
  2. 毒品案件的通聯譯文,應如何評價?

 

延伸連結

  1. 建律法律事務所-台北所部落格
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刑法「沒收」新制已於民國 105  年  7  月  1  日上路,特別法之相關規定因而失效,故毒品危害防制條例配合「沒收」新制修正,本所律師特整理新舊條文對照表如下以饗網友:

第  18  條

舊法 新法

查獲之第一、二級毒品及專供製造或施用第一、二級毒品之器具,不問屬於犯人與否,均沒收銷燬之;查獲之第三、四級毒品及製造或施用毒品之器具,無正當理由而擅自持有者,均沒入銷燬之。但合於醫藥、研究或訓練之用者,得不予銷燬。

前項合於醫藥、研究或訓練用毒品或器具之管理辦法,由法務部會同行政院衛生署定之。

查獲之第一、二級毒品及專供製造或施用第一、二級毒品之器具,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收銷燬之;查獲之第三、四級毒品及製造或施用毒品之器具,無正當理由而擅自持有者,均沒入銷燬之。但合於醫藥、研究或訓練之用者,得不予銷燬。

前項合於醫藥、研究或訓練用毒品或器具之管理辦法,由法務部會同衛生福利部定之。

立法理由

一、為因應中華民國刑法施行法第 10 條之 3 第 2 項「施行日前制定之其他法律關於沒收、追徵、追繳、抵償之規定,不再適用。」之規定,相關特別法將於中華民國刑法沒收章施行之日(即 105 年 7 月 1 日)失效。然本條沒收對象為不問屬於犯人與否,其範圍比刑法沒收章大,且犯罪工具為「應」沒收,為防制毒品之需要,有於 105  年  7月  1  日繼續適用之必要,爰修正原條文第一項文字,使相關毒品與器具不問是否屬於犯罪行為人所有,均應沒收銷燬,以杜毒品犯罪。

二、配合衛生福利部組織法施行,將行政院衛生署修正為「衛生福利部」。

第 19  條

 

舊法 新法

犯第四條至第九條、第十二條、第十三條或第十四條第一項、第二項之罪者,其供犯罪所用或因犯罪所得之財物,均沒收之,如全部或一部不能沒收時,追徵其價額或以其財產抵償之

為保全前項價額之追徵或以財產抵償,得於必要範圍內扣押其財產

犯第四條之罪所使用之水、陸、空交通工具沒收之。

 

犯第四條至第九條、第十二條、第十三條或第十四條第一項、第二項之罪者,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收之。

 

犯第四條之罪所使用之水、陸、空交通工具,沒收之。

 

 立法理由

一、為因應中華民國刑法修正,沒收為獨立之法律效果,爰修正原條文第一項,擴大沒收範圍,使犯第四條至第九條、第十二條、第十三條或第十四條第一項、第二項之罪所用之物,不問是否屬於犯罪行為人所有,均應沒收之,以遏止相關犯罪之發生。

二、刑法沒收章已無抵償之規定,而追徵為全部或一部不能沒收之執行方式,為避免司法實務對如何執行抵償之困擾,爰刪除原條文第一項後段全部或一部不能沒收之執行方式,回歸刑法沒收章之規定

三、原條文第一項犯罪所得之沒收,與刑法沒收章相同,而無重複規範必要,爰刪除之。(編按:即回歸刑法沒收章之規定

四、配合刑事訴訟法關於扣押之修正,爰刪除原條文第二項,回歸刑事訴訟法有關保全扣押之規定

五、為防範犯第四條之罪所使用之水、陸、空交通工具,再供毒品犯罪使用,現行應沒收之規定,仍有維持之必要,另調整項次為第二項。

第 36  條

舊法 新法

本條例自公布後六個月施行。

本條例中華民國九十九年十一月五日修正之第二條之一、第二十七條及第二十八條;一百零四年一月二十三日修正條文,自公布日施行。

本條例施行日期,除中華民國九十九年十一月五日修正之第二條之一、第二十七條及第二十八條,一百零四年一月二十三日修正之條文,自公布日施行;一百零五年五月二十七日修正之條文,自一百零五年七月一日施行外,自公布後六個月施行。


相關條文

毒品危害防制條例

第 4  條

製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒刑者,得併科新台幣二千萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或七年以上有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第三級毒品者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣七百萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第四級毒品者,處五年以上十二年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百萬元以下罰金。

前五項之未遂犯罰之。

第 5  條

意圖販賣而持有第一級毒品者,處無期徒刑或十年以上有期徒刑,得併科新臺幣七百萬元以下罰金。

意圖販賣而持有第二級毒品者,處五年以上有期徒刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金。

意圖販賣而持有第三級毒品者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金。

意圖販賣而持有第四級毒品或專供製造、施用毒品之器具者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百萬元以下罰金。

第 6  條

以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用第一級毒品者,處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑;處無期徒刑或十年以上有期徒刑者,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

以前項方法使人施用第二級毒品者,處無期徒刑或七年以上有期徒刑,得併科新臺幣七百萬元以下罰金。

以第一項方法使人施用第三級毒品者,處五年以上有期徒刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金。

以第一項方法使人施用第四級毒品者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金。

前四項之未遂犯罰之。

第 7  條

引誘他人施用第一級毒品者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以上罰金。

引誘他人施用第二級毒品者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百萬元以下罰金。

引誘他人施用第三級毒品者,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣七十萬元以下罰金。

引誘他人施用第四級毒品者,處三月以下有期徒刑,得併科新臺幣五十萬元以下罰金。

前四項之未遂犯罰之。

第 8  條

轉讓第一級毒品者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百萬元以下罰金。

轉讓第二級毒品者,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣七十萬元以下罰金。

轉讓第三級毒品者,處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣三十萬元以下罰金。

轉讓第四級毒品者,處一年以下有期徒刑,得併科新臺幣十萬元以下罰金。

前四項之未遂犯罰之。

轉讓毒品達一定數量者,加重其刑至二分之一,其標準由行政院定之。

第  9  條

成年人對未成年人犯前三條之罪者,依各該條項規定加重其刑至二分之一。

明知為懷胎婦女而對之犯前三條之罪者,亦同。

第  12  條

意圖供製造毒品之用,而栽種罌粟或古柯者,處無期徒刑或七年以上有期徒刑,得併科新臺幣七百萬元以下罰金。

意圖供製造毒品之用,而栽種大麻者,處五年以上有期徒刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金。

前二項之未遂犯罰之。

第  13  條

意圖供栽種之用,而運輸或販賣罌粟種子或古柯種子者,處五年以下有期徒刑,得併科新臺幣五十萬元以下罰金。

意圖供栽種之用,而運輸或販賣大麻種子者,處二年以下有期徒刑,得併科新臺幣二十萬元以下罰金。

第 14  條第  1  項、第  2  項

意圖販賣而持有或轉讓罌粟種子、古柯種子者,處三年以下有期徒刑。

意圖販賣而持有或轉讓大麻種子者,處二年以下有期徒刑。

 

延伸閱讀

  1. 【毒品危害防制條例第 4 條】販賣毒品罪之意圖,不考慮是否發生特定結果,亦不考慮是否確實從中得利
  2. 台北毒品律師:施用毒品與持有毒品的垂直吸收相關實務見解

 

延伸連結

  1. 建律法律事務所-台北所周五免費法律諮詢
  2. 律師夜間陪訊專線:0919-635-333(找黃建霖律師)
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本所的相關網站近日收錄了一個最高法院的判決,這個判決於毒品案件有討論的實益,連結如下:

刑事案件的共同被告,偵查中應具結而未具結,縱使審判中經交互詰問,不必然代表先前陳述有證據能力(最高法院刑事判決一○三年度台上字第四三五一號)

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毒品的刑事案件,很常聽到的刑法第59條酌減,到底這個酌減是什麼意思呢?什麼情況下可以主張依刑法第59條酌減呢?

本所在相關網站有發表一篇「刑法第59條的適用與相關法院實務見解」,有興趣的網友可以前往點閱觀看喔。

簡要的圖片說明如下

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台北專門辦理毒品案件律師、法律事務所.png

本所相關網站新收錄一則最高法院的判決(最高法院刑事判決103年度台上字第4351號),主要是在探討共同被告在檢察官面前所為的不利其他共同被告陳述,可否作為該他共同被告的判決依據?

重點是在刑事訴訟法第159之1條第2項的討論,而此議題對應於毒品案件,應該是很常見的狀況,因此我們在此轉引,有需要的網友或律師同道,可以前往觀看,並給予寶貴意見喔。

連結在此:共同被告偵查中的陳述內容涉及其他被告犯罪內容,但未經證人程序訊問,不應該僅以審判中已具結、經被告詰問,逕認有證據能力?

 

 

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最高法院103年度台上字第4438號判決,案例事實本身是毒品案件的買家與賣家間,買家的證詞需要補強證據,這個判決可以適度的引用作為被告的答辯喔。(能不能用,請尊重自己聘任的律師專業意見)

這個案件,主要是在討論被告的警詢筆錄沒有依照法律規定記載,最後地方法院認為沒有證據能力。毒品案件的被告警詢筆錄,時常會有類似的狀況,期許將來的某天,本所律師會有時間整理此類狀況給網友們做參考。

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我們最近在本所的相關網站討論一個重要的刑事判決,雖然該案件殺人案件,但最高法院相關的討論是可以爰引到毒品案件的喔。

被告(或律師)未主動聲請傳喚證人,不代表捨棄詰問之權利,法院若就證人證詞欲作為判決依據,仍應自行傳喚到庭(最高法院刑事判決一○三年度台上字第四二四七號)

 

 

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       毒品案件的證據中,很常會有買家於警察局的指認,這個指認,在刑事官司中的定位是什麼?指認不實在或程序有瑕疵應該要怎麼抗辯呢?都是本所律師常常會遇到的網友諮詢問題。我們針對這個議題,在我們的另外一個網站有一篇文章,有去做一些討論,有興趣的網友們可以點擊連結前往觀看喔。

ps.有網友詢問為什麼不直接複製過來這個網站就好呢?因為一樣的文章,應該是沒有必要貼過來貼過去喔!

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受刑人得否撤回其聲請定應執行刑之請求與撤回期限?

 

案例

  添富犯施用第一級、第二級毒品數罪,經判處罪刑確定,部分罪刑不得易科罰金,部分罪刑得易科罰金。添富因無力繳納罰金,而請求檢察官聲請法院合併定執行刑。惟嗣後添富反悔,想先向家人借錢來繳交易科罰金,問添富可否撤回定執行刑之請求?又撤回之期限為何?

 

解析

一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪,例外始得數罪併罰

   添富於確定判決前所犯數罪,經判處罪刑確定,部分罪刑不得易科罰金,部分罪刑得易科罰金,原則上是不得併合處罰;惟添富請求檢察官聲請法院定應執行刑,例外始得數罪併罰(刑法第 50 條第 1 項但書、第 2 項參照)。

 

二、添富原則上可於法院裁定前撤回其請求

  添富請求檢察官聲請法院定應執行刑後,得否撤回其請求及撤回期限為何,法律並無明文規定;惟究該規定之目的,係賦予受刑人是否併合處罰之選擇權,而非科以選擇之義務,自應允許添富撤回其請求

  另,為避免受刑人於裁定結果不符其期望時,即任意撤回請求,影響法院定執行刑裁定之安定性及具體妥當性,其撤回請求之時期自應受合理限制。除非添富請求之意思有瑕疵或不自由,且經證明屬實之情形者外,若管轄法院已為定應執行刑之裁定,添富自應受該裁定之拘束而不許撤回,避免訴訟程序反覆難以確定。

 

相關條文

刑法

第  50  條

裁判確定前犯數罪者,併合處罰之。但有下列情形之一者,不在此限:

一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。

二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。

三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。

四、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪。

前項但書情形,受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者,依第五十一條規定定之。

第  51  條  (現行法)

數罪併罰,分別宣告其罪之刑,依下列各款定其應執行者:

一、宣告多數死刑者,執行其一

二、宣告之最重刑為死刑者,不執行他刑。但罰金及從刑不在此限。

三、宣告多數無期徒刑者,執行其一。

四、宣告之最重刑為無期徒刑者,不執行他刑。但罰金及從刑不在此限。

五、宣告多數有期徒刑者,於各刑中之最長期以上,各刑合併之刑期以下,定其刑期。但不得逾三十年。

六、宣告多數拘役者,比照前款定其刑期。但不得逾一百二十日。

七、宣告多數罰金者,於各刑中之最多額以上,各刑合併之金額以下,定其金額。

八、宣告多數褫奪公權者,僅就其中最長期間執行之。

九、宣告多數沒收者,併執行之。

十、依第五款至第九款所定之刑,併執行之。但應執行者為三年以上有期徒刑與拘役時,不執行拘役。

 

相關實務見解

最高法院  105  年度台抗字第 72  號裁定

  按依刑法第五十條第一項但書及第二項規定,對於確定判決前所犯數罪有該條第一項但書各款所列情形者,除受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者外,不得併合處罰。是受刑人就得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪,有權請求檢察官聲請法院合併定執行刑,至已請求定執行刑後,得否撤回其請求及撤回之期限為何,雖法無明文,然該規定係賦予受刑人選擇權,以維其受刑利益,並非科以選擇之義務,在其行使該請求權後,自無不許撤回之理,惟為避免受刑人於裁定結果不符其期望時,即任意撤回請求,濫用請求權,影響法院定執行刑裁定之安定性及具體妥當性,其撤回請求之時期自應有合理之限制,除請求之意思表示有瑕疵或不自由情事,經證明屬實之情形者外,應認管轄法院若已裁定生效,終結其訴訟關係,受刑人即應受其拘束,無許再行撤回之理,俾免因訴訟程序反覆難以確定,致影響國家刑罰權之具體實現,並間接敦促受刑人慎思行使,以免影響法之安定性。

 

延伸閱讀

  1.  毒品之分類及品項( 105 年 2 月 3 日公告生效)
  2. 反覆、多次施用第一級或第二級毒品,是一罪一罰還是僅成立一罪呢?

 

延伸連結

  1. 建律法律事務所:全台免費來電法律諮詢
  2. 律師夜間陪訊專線:0919-635-333(找黃建霖律師)

 

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毒品危害防制條例大解析!

  毒品危害防制條例雖僅有短短三、四十條,卻蘊含複雜的刑事處遇制度,不知網友們是否好奇條文為何如此規範?本所律師貼心整理毒品危害防制條例現行條文之立法理由,帶您一探究竟! 

 

現行條文

立法理由

第1條(立法目的)

為防制毒品危害,維護國民身心健康,制定本條例。

 

第2條 (毒品之分級及品項)

本條例所稱毒品,指具有成癮性、濫用性及對社會危害性之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品。

毒品依其成癮性、濫用性及對社會危害性分為四級,其品項如下:

一、第一級 海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼及其相類製品(如附表一)。

二、第二級 罌粟、古柯、大麻、安非他命、配西汀、潘他唑新及其相類製品(如附表二)。

三、第三級 西可巴比妥、異戊巴比妥、納洛芬及其相類製品(如附表三)。

四、第四級 二丙烯基巴比妥、阿普唑他及其相類製品(如附表四)。 

前項毒品之分級及品項,由法務部會同行政院衛生署組成審議委員會,每三個月定期檢討,報由行政院公告調整、增減之,並送請立法院查照。

醫藥及科學上需用之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品之管理,另以法律定之。

一、我國現行成癮物質之管制依據(92年7月9日修正公布):依聯合國「一九六一年麻醉藥品單一公約」、「一九七一年影響精神物質公約」、「一九八八年禁止非法販運麻醉藥品和精神物質公約」以規範麻醉藥品、影響精神物質,防止其流、濫用;我國雖非前開公約之締約國,惟毒品犯罪係萬國公罪,我國不能自外於國際社會。

二、增列第四級毒品(92年7月9日修正公布)現行管制藥品管理條例對於管制藥品係分四級管理,惟毒品則僅有三級,致第四級管制藥品之刑事處罰付之闕如

、明定毒品之分級及品項之檢討調整機關(92年7月9日修正公布)為因應新型態毒品之變化及適時調整毒品之分級,並兼顧行政程序及專業之判斷,爰明定由法務部及行政院衛生署組成審議委員會定期檢討,如有調整之必要時,即報由行政院公告調整、增減之。

四、明定毒品之分級及品項應送立法院查照(99年11月24日修正公布)

   毒品分級及品項之公告事涉人民權利義務,民意機關有參與之必要,以了解有無逾越法律授權之範圍與立法精神,且依據中央法規標準法第七條規定:「各機關依其法定職權或基於法律授權訂定之命令,應視其性質分別下達或發布,並即送立法院。」,又大法官釋字第374號解釋理由書指出:「......所稱命令,並不以形式意義之命令或使用法定名稱(如中央法規標準法第三條之規定)者為......」,故行政院所發布之法規命令,不論形式或名稱,原則上均應送立法院查照,並不因非使用中央法規標準法第三條之法定名稱而有所差別,故行政院所發布之公告,應同受規範。

  查行政院訂頒中央法規標準法第三條及第七條規定運用於法制作業實務之參考原則第5點:「中央法規標準法第三條所稱7種命令,均應依同法第七條規定,送立法院查照;至『公告』或『令』應視其內容,屬實質意義之法規命 命令法制作業範例第1點:「實質意義之法規命令(以下簡稱實質法規命令)係指經法律授權應訂為法規命令之事項,因性質特殊,得經法律授權,以公文程式『公告』或『令』發布,仍應刊登政府公報,不適用中央法規標準法所定法規名稱、法條形式之規定。其修正、廢止,亦同。」,同作業範例第3點:「實質法規命令仍應踐行行政程序法預告之程序,以『公告』或『令』發布後,刊登公報應即送立法院,並應於『公告』或『令』中敘明生效日期;其修正、廢止,亦同。」,以及其所舉之案例2即毒品分級及品項之公告觀之,行政院依據毒品危害防制法第二條第三項所發布之公告,應屬行政院所認定之實質法規命令,依規定應送立法院。

  綜上,行政院依據毒品危害防制條例第二條第三項所發布之公告,係屬「實質法規命令」,殆無疑義,惟該法施行後,行政院歷次依該法所發布之公告,均未送立法院查照,實有迴避民意參與、規避立法監督之嫌,爰於法律中明定應送立法院查照,以符法制規範並杜絕爭議。

第2條之1(毒品防制專責組織之成立及應辦事項)

直轄市、縣(市)政府為執行毒品防制工作,應由專責組織辦理下列事項:

一、毒品防制教育宣傳。

二、提供施用毒品者家庭重整及心理輔導等關懷訪視輔導。

三、提供或轉介施用毒品者各項社會救助、法律服務、就學服務、保護安置、危機處理服務、職業訓練及就業服務。

四、提供或轉介施用毒品者接受戒癮治療及追蹤輔導。

五、依法採驗尿液及訪查施用毒品者。

六、追蹤及管理轉介服務案件。

七、其他毒品防制有關之事項。

直轄市、縣(市)政府應編列預算辦理前項事宜;必要時,得由各中央目的事業主管機關視實際情形酌予補助。

 一、明定毒品防制專責組織之成立及應辦事項(99年11月24日修正公布):毒品氾濫係全球性問題,毒品不僅戕害吸毒者之身心健康,造成家庭不幸,亦危害社會治安至鉅,故反毒為政府當前施政要項。依據目前反毒策略之執行架構,中央各機關及各直轄市、縣(市)政府均為反毒執行機關,反毒為跨機關共同配合之事務,為整體有效推動毒品防制工作,除中央各機關之橫向連結外,尚需與地方政府進行縱向連結。為使各直轄市、縣(市)政府有專責組織辦理毒品防治工作,爰為第一項規定。

二、明定毒品防制工作之預算及補助(99年11月24日修正公布):毒品防制工作與地方治安息息相關,直轄市、縣(市)政府應編列預算辦理毒品防制工作事項;必要時,各中央目的事業主管機關亦得視實際情形酌予補助,爰為第二項規定。

 

第3條(適用範圍)

本條例有關法院、檢察官、看守所、監獄之規定,於軍事法院、軍事檢察官、軍事看守所及軍事監獄之規定亦適用之。

用語修正(92年7月9日修正公布):配合軍事審判法之修正,將軍事法庭配合修正為軍事法院;軍人監獄修正為軍事監獄。

4條(販運製造毒品罪)

製造、運輸、販賣第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒刑者,得併科新臺幣二千萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第二級毒品者,處無期徒刑或七年以上有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第三級毒品者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣七百萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣第四級毒品者,處五年以上十二年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金。

製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百萬元以下罰金。

前五項之未遂犯罰之。

一、增訂製造、運輸、販賣第四級毒品者之刑事處罰(92年7月9日修正公布):本條例業已增列第四級毒品,基於「斷絕供給」、「減少需求」之刑事政策爰增訂之。

二、提高刑度(104年2月4日修正公布):由於第三、四級毒品有日益氾濫之趨勢,為嚇阻製造、運輸、販賣第三、四級毒品之行為,爰修正原條文第三、四項之刑度。

第5條(意圖販賣而持有毒品罪)

意圖販賣而持有第一級毒品者,處無期徒刑或十年以上有期徒刑,得併科新臺幣七百萬元以下罰金。

意圖販賣而持有第二級毒品者,處五年以上有期徒刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金。

意圖販賣而持有第三級毒品者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金。

意圖販賣而持有第四級毒品者或專供製造、施用毒品之器具者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百萬元以下罰金。

增訂意圖販賣而持有第四級毒品者之刑事處罰(92年7月9日修正公布):本條例業已增列第四級毒品,基於「斷絕供給」、「減少需求」之刑事政策爰增訂之。

 

 

第6條(強迫或欺瞞使人施用毒品罪)

以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之法使人施用第一級毒品者,處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑;處無期徒刑或十年以上有期徒刑者,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

以前項方法使人施用第二級毒品者,處無期徒刑或七年以上有期徒刑,得併科新臺幣七百萬元以下罰金。

以第一項方法使人施用第三級毒品者,處五年以上有期徒刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金。

以第一項方法使人施用第四級毒品者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金。

前四項之未遂犯罰之。 

增訂以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用第四級第四級毒品者之刑事處罰(92年7月9日修正公布):本條例業已增列第四級毒品,基於「斷絕供給」、「減少需求」之刑事政策爰增訂之。

第7條(引誘他人施用毒品罪)

引誘他人施用第一級毒品者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金。

引誘他人施用第二級毒品者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百萬元以下罰金。

引誘他人施用第三級毒品者,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣七十萬元以下罰金。

引誘他人施用第四級毒品者,處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣五十萬元以下罰金。

前四項之未遂犯罰之。

增訂引誘他人施用第四級毒品者之刑事處罰(92年7月9日修正公布):本條例業已增列第四級毒品,基於「斷絕供給」、「減少需求」之刑事政策爰增訂之。

第8條(轉讓毒品罪)

轉讓第一級毒品者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百萬元以下罰金。

轉讓第二級毒品者,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣七十萬元以下罰金。

轉讓第三級毒品者,處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣三十萬元以下罰金。

轉讓第四級毒品者,處一年以下有期徒刑,得併科新臺幣十萬元以下罰金。

前四項之未遂犯罰之。

轉讓毒品達一定數量者,加重其刑至二分之一,其標準由行政院定之。

一、增訂轉讓第四級毒品者之刑事處罰(92年7月9日修正公布):本條例業已增列第四級毒品,基於「斷絕供給」、「減少需求」之刑事政策爰增訂之。

二、增訂轉讓達一定數量者,加重其刑之規定(92年7月9日修正公布):在實務上,無償轉讓毒品答一定數量者,其所生之危害及影響並不亞於運輸或販賣毒品,如僅因其構成要件不同,刑責即有重大差距,實有失衡平,爰增訂之。至其一定數量之標準,則由行政院定之,以應實際需要。

第9條(加重其刑)

成年人對未成年人犯前三條之罪者,依各該條項規定加重其刑至二分之一。

明知為懷胎婦女而對之犯前三條之罪者,亦同。

 新增以懷胎婦女為犯罪實行對象加重其刑之規定(104年2月4日修正公布):為防杜孕婦吸食毒品導致社會成本增加及嬰兒教輔困難,並防杜孕婦受毒品摧殘之亂象,爰增訂第二項。

第10條(施用毒品罪)

施用第一級毒品者,處六月以上五年以下有期徒刑。

施用第二級毒品者,處三年以下有期徒刑。

 

第11條(持有毒品罪)

持有第一級毒品者,處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五萬元以下罰金。

持有第二級毒品者,處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三萬元以下罰金。

持有第一級毒品純質淨重十公克以上者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百萬元以下罰金。

持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣七十萬元以下罰金。

持有第三級毒品純質淨重二十公克以上者,處三年以下有期徒刑,得併科新臺幣三十萬元以下罰金。

持有第四級毒品純質淨重二十公克以上者,處一年以下有期徒刑,得併科新臺幣十萬元以下罰金。

持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者,處一年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一萬元以下罰金。

一、第七項修正明定為「持有專供製造或施用第一、二級毒品之器具者」(92年7月9日修正公布):原條例對於持有、施用第三、四級毒品及持有施用第三、四級毒品之器具者,均未科以刑事罰,本項文字原為「持有專供製造或施用毒品之器具者」,並未明定何級毒品,除造成實務適用困擾外,對於法律之適用,亦有輕重失衡之慮,爰予修正明定。

二、持有毒品達一定數量者,加重其刑之規定(92年7月9日修正公布):實務上,單純持有毒品達一定數量者,與意圖販賣而持有毒品之間常難以區別判斷,如僅因主觀意圖不同而適用不同構成要件,致刑責有重大差距,實有失衡平,爰增列之。至其一定數量之標準,則由行政院定之,以應實際需要。

第11條之1(不得擅自持有毒品及器具)

第三級、第四級毒品及製造或施用毒品之器具,無正當理由,不得擅自持有。

無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品者,處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰,並應限期令其接受四小時以上八小時以下之毒品危害講習。

少年施用第三級或第四級毒品者,應依少年事件處理法處理,不適用前項規定。

第二項裁罰之基準及毒品危害講習之方式、內容、時機、時數、執行單位等事項之辦法,由法務部會同內政部、行政院衛生署定之。

新增非正當持有第三、四級毒品及器具之處罰(92年7月9日修正公布):本條例雖未對第三、四級毒品之持有者抑或施用者科以刑事罰,惟鑑於第三、四級毒品既均屬管制藥品,自不允許無正當理由,擅予持有,爰增列本條,違反者,並於修正條文第十八條明文均沒收銷燬。

 

第12條(栽種罌粟、古柯、大麻罪)

意圖供製造毒品之用,而栽種罌粟或古柯者,處無期徒刑或七年以上有期徒刑,得併科新臺幣七百萬元以下罰金。

意圖供製造毒品之用,而栽種大麻者,處五年以上有期徒刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金。

前二項之未遂犯罰之。

 

第13條(販運罌粟、古柯、大麻罪)

意圖供栽種之用,而運輸或販賣罌粟種子或古柯種子者,處五年以下有期徒刑,得併科新臺幣五十萬元以下罰金。

意圖供栽種之用,而運輸或販賣大麻種子者,處二年以下有期徒刑,得併科新臺幣二十萬元以下罰金。

 

第14條(持有或轉讓罌粟、古柯、大麻種子罪)

意圖販賣而持有或轉讓罌粟種子、古柯種子者,處三年以下有期徒刑。

意圖販賣而持有或轉讓大麻種子者,處二年以下有期徒刑。

持有罌粟種子、古柯種子者,處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三萬元以下罰金。

持有大麻種子者,處一年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一萬元以下罰金。

 

第15條(公務員加重其刑)

公務員假借職務上之權力、機會或方法犯第四條第二項或第六條第一項之罪者,處死刑或無期徒刑;處無期徒刑者,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。犯第四條第三項至第五項、第五條、第六條第二項至第四項、第七條第一項至第四項、第八條第一項至第四項、第九條至第十四條之罪者,依各該條項規定加重其刑至二分之一。

公務員明知他人犯第四條至第十四條之罪而予以庇護者,處一年以上七年以下有期徒刑。

一、新增有關第四級毒品之處罰(92年7月9日修正公布):配合本條例增列第四級毒品之處罰。

二、修正第二項之刑度(92年7月9日修正公布):揆諸司法院釋字第五五一號解釋之意旨,第二項有關「公務員明知他人犯第四條至第十四條之罪而予以庇護者,處各該條項規定之刑」之規定,亦有未顧及行為人負擔刑事責任應以其行為本身之惡害程度予以非難評價之刑法原則,致有罪刑未臻相當之虞,與憲法第二十三條所定比例原則未盡相符,爰參酌貪汙治罪條例第十三條規定修正之。

第16條

(刪除)

刪除本條文(92年7月9日修正公布):司法院釋字第五五一號解釋認本條規定未顧及行為人負擔刑事責任應以其行為本身之惡害程度予以非難評價之刑法原則,強調同害之原始報應刑思想,以所誣告罪名反坐,所採措置與欲達成目的及所需程度有失均衡;其責任與刑罰不相對應,罪刑未臻相當,與憲法第二十三條所定比例原則未盡相符。參諸刑法偽證及誣告罪章就此已有明文,本條爰予刪除,以符合前開解釋意旨。  

第17條(減輕其刑)

犯第四條至第八條、第十條或第十一條之罪者,供出毒品來源,因而查獲其他正犯或共犯者,減輕或免除其刑。

犯第四條至第八條之罪於偵查及審判中均自白者,減輕其刑。

新增有關第四級毒品部分(92年7月9日):配合本條例增列第四級毒品之處罰。

第18條(專供製造或施用毒品之器具罪)

查獲之第一、二級毒品及專供製造或施用第一、二級毒品之器具,不問屬於犯人與否,均沒收銷燬之;查獲之第三、四級毒品及製造或施用毒品之器具,無正當理由而擅自持有者,均沒入銷燬之。但合於醫藥、研究或訓練之用者,得不予銷燬。

前項合於醫藥、研究或訓練用毒品或器具之管理辦法,由法務部會同行政院衛生署定之。 

一、第一項前段明定為「查獲之第一、二級毒品及專供製造或施用第一、二級毒品之器具,不問屬於犯人與否,均沒收銷燬」(92年7月9日修正公布):本條例公布施行後,對於持有及施用第三、四級毒品均未科以刑事罰,為免實務上對第一項前段之適用產生爭議爰修正之。

二、第一項中段明定「查獲之第三、四級毒品及製造或施用毒品之器具,無正當理由而擅自持有者,均沒入銷燬之」(92年7月9日修正公布):另持有或施用第三、四級毒品經查獲後,或經檢察官為不起訴處分或少年法院(地方法院少年法庭)為不付審理裁定後,因不構成犯罪,有關製造或施用毒品之器具,於案件終結後,如被告或少年未予以領回,該等器具之處理實務上將有其困難。而製造或施用毒品之器具既用以製造抑或施用毒品,亦不宜再由被告或少年予以領回。爰配合第十一條之一已增列無正當理由不得擅自持有第三、四級毒品及製造或施用毒品器具之規定而明定之。

三、明定合於訓練用之毒品或器具亦得不予銷燬(92年7月9日修正公布):合於醫藥或研究用毒品或器具者,原得不予銷燬,惟查獲之毒品或器具如能擴大運用於訓練用途,當更能發揮其用途,爰修正之並配合修正第二項文字。 

第19條(犯罪所用或因犯罪所得之財物沒收)

犯第四條至第九條、第十二條、第十三條或第十四條第一項、第二項之罪者,其供犯罪所用或因犯罪所得之財物,均沒收之,如全部或一部不能沒收時,追徵其價額或以其財產抵償之。

為保全前項價額之追徵或以財產抵償,得於必要範圍內扣押其財產。

犯第四條之罪所使用之水、陸、空交通工具沒收之。

 

第20條(施用毒品者送勒戒處所觀察、勒戒)

犯第十條之罪者,檢察官應聲請法院裁定,或少年法院(地方法院少年法庭)應先裁定,令被告或少年入勒戒處所觀察、勒戒,其期間不得逾二月。

觀察、勒戒後,檢察官或少年法院(地方法院少年法庭)依據勒戒處所之陳報,認受觀察、勒戒人無繼續施用毒品傾向者,應即釋放,並為不起訴之處分或不付審理之裁定;認受觀察、勒戒人有繼續施用毒品傾向者,檢察官應聲請法院裁定或由少年法院(地方法院少年法庭)裁定令入戒治處所強制戒治,其期間為六個月以上,至無繼續強制戒治之必要為止。但最長不得逾一年。

依前項規定為觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,五年後再犯第十條之罪者,適用本條前二項之規定。

受觀察、勒戒或強制戒治處分之人,於觀察、勒戒或強制戒治期滿後,由公立就業輔導機構輔導就業。

一、用語修正(92年7月9日修正公布):少年事件處理法已於八十六年十月二十九日修正公布,爰依該法將有關「少年法庭」之用語修正為「少年法院(地方法院少年法庭)」。

二、明定送勒戒處所觀察、勒戒應先經法院裁定(92年7月9日修正公布):檢察官將被告送勒戒處所觀察、勒戒,應先聲請法院裁定,少年法院(地方法院少年法庭)將少年送勒戒處所觀察勒戒,亦應先行裁定,爰明定以求周延。

三、觀察勒戒期間修正(92年7月9日修正公布):為免實務上對受觀察、勒戒人難以在一個月內評估判斷其是否有無繼續施用毒品之傾向,爰將觀察勒戒期間不得逾一月之規定,修正為不得逾二月,由檢察官或少年法庭視實際需要彈性決定其應受觀察、勒戒之期間,以利彈性運用。

四、明定勒戒處所應陳報(92年7月9日修正公布):受觀察、勒戒人經觀察勒戒結果,勒戒處所應將其有無繼續施用毒品傾向證明書陳報檢察官或少年法院(地方法院少年法庭),如認無繼續施用毒品傾向,應即將其釋放,爰明定於第二項前段,以求周延。

五、修正強制戒治期間為六個月以上,至無繼續強制戒治之必要為止,但最長不得逾一年(92年7月9日修正公布):本條例公布施行以來,實務運作上發現強制戒治執行滿三月,依法即得停止強制戒治出所付保護管束,受強制戒治人甫入所執行強制戒治不久,戒治處所即將檢具事證報請停止強制戒治,三月之執行期間實嫌過短,無法提昇強制戒治成效,復參諸世界各國之醫療經驗及醫學界之共識,咸認施用毒品成癮者,其心癮甚難戒除,絕難戒絕斷癮,致其再犯率均偏高(以新加坡為例,其執行強制戒治後再犯比例高達百分之七十二至七十五),如得持續收容於戒治處所施以強制戒治,自較出所付保護管束能收效,俟強制戒治執行完畢出所後,再依第二十五條規定,由觀護人或警察機關採驗尿液以追蹤輔導。爰依據保安處分之不定期性及受強制戒治人之個案差異性而修正之,並刪除第二十二條停止強制戒治付保護管束及延長強制戒治之規定。

六、刪除自首者得以保護管束代強制戒治之相關規定(92年7月9日修正公布):本條例既認施用毒品者具「病患性犯人」之特質,除降低施用毒品罪之法定刑外,並採以觀察、勒戒方式戒除其身癮及以強制戒治方式戒除其心癮之措施,故自首施用毒品者,仍以執行強制戒治為其戒癮為宜;另因本條例已增訂第二十一條自動向醫療機構請求治療免予移送,縱經查獲,亦應為不起訴之處分或不付審理之裁定之規定,故本規定實無必要,爰刪除第二項但書規定,第四項規定亦配合刪除之。

七、認受強制戒治人無繼續強制戒治之必要者,應即命令或裁定將其釋放(92年7月9日修正公布):有關強制戒治之執行,檢察官或少年法院(地方法院少年法庭)經戒治處所陳報,認受強制戒治人無繼續強制戒治之必要者,應即命令或裁定將其釋放,無庸再聲請法院裁定。

八、修正再犯之界定時點(92年7月9日修正公布):原條文規定再犯之界定時點為第一次犯後經不起訴之處分或不付審理之裁定,如受觀察、勒戒人或受強制戒治人於出所後、不起訴處分或不付審理裁定前旋即再次施用毒品,若非屬再犯,顯不合理,且現行法律適用上引發諸多爭議,爰將再犯之界定時點修正為觀察勒戒或強制戒治執行完畢釋放,以杜紛爭。

九、明定五年後再犯者仍適用初犯之規定(92年7月9日修正公布):觀察、勒戒或強制戒治後五年後再犯者,顯見前所實施之觀察、勒戒或強制戒治已足以遮斷其施用毒品之癮,為期自新及協助其斷除毒癮,對此五年後再犯者爰明定仍適用初犯之規定,先經觀察勒戒、強制戒治之程序。 

第20條之1(重新審理之聲請)

觀察、勒戒及強制戒治之裁定確定後,有下列情形之一,認為應不施以觀察、勒戒或強制戒治者,受觀察、勒戒或強制戒治處分之人,或其法定代理人、配偶,或檢察官得以書狀敘述理由,聲請原裁定確定法院重新審理:

一、適用法規顯有錯誤,並足以影響裁定之結果者。

二、原裁定所憑之證物已證明為偽造或變造者。

三、原裁定所憑之證言、鑑定或通譯已證明其為虛偽者。

四、參與原裁定之法官,或參與聲請之檢察官,因該案件犯職務上之罪,已經證明者。

五、因發現確實之新證據足認受觀察、勒戒或強制戒治處分之人,應不施以觀察、勒戒或強制戒治者。

六、受觀察、勒戒或強制戒治處分之人,已證明其係被誣告者。

聲請重新審理,應於裁定確定後三十日內提起。但聲請之事由,知悉在後者,自知悉之日起算。

聲請重新審理,無停止觀察、勒戒或強制戒治執行之效力。但原裁定確定法院認為有停止執行之必要者,得依職權或依聲請人之聲請,停止執行之。

法院認為無重新審理之理由,或程序不合法者,應以裁定駁回之;認為有理由者,應重新審理,更為裁定。法院認為無理由裁定駁回聲請者,不得更以同一原因,聲請重新審理。

重新審理之聲請,於裁定前得撤回之。撤回重新審理之人,不得更以同一原因,聲請重新審理。

增訂得聲請原裁定確定法院重新審理之救濟規定(92年7月9日修正公布):令入觀察、勒戒處所施以觀察、勒戒及令入戒治處所施以強制戒治之裁定,於有違背法令之情形,依現行實務之見解得提起非常上訴,以資救濟;惟該等裁定如發生有刑事訴訟法第四百二十條所定事由時,依現行刑事訴訟法並不得對之提起再審,即乏救濟之道,爰參酌檢肅流氓條例第十六條得聲請重新審理之各項規定增訂之。

第21條(施用毒品自動請求治療者)

犯第十條之罪者,於犯罪未發覺前,向行政院衛生署指定之醫療機構請求治療,醫療機構免將請求治療者送法院或檢察機關。

依前項規定治療中經查獲之被告或少年,應由檢察官為不起訴之處分或由少年法院(地方法院少年法庭)為不付審理之裁定。但以一次為限。 

用語修正(92年7月9日修正公布):少年事件處理法已於八十六年十月二十九日修正公布,爰依該法將第二項「少年法庭」之用語修正為「少年法院(地方法院少年法庭)」。

第22條

(刪除)

刪除本條規定(92年7月9日修正公布):依修正條文第二十條第二項後段,強制戒治之期間已修正為六個月以上,至無繼續強制戒治之必要為止,最長不得逾一年,本條停止強制戒治付保護管束及延長強制戒治之規定爰予配合刪除。

第23條(強制戒治期滿之裁定)

依第二十條第二項強制戒治期滿,應即釋放,由檢察官為不起訴之處分或少年法院(地方法院少年法庭)為不付審理之裁定。

觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,五年內再犯第十條之罪者,檢察官或少年法院(地方法院少年法庭)應依法追訴或裁定交付審理。 

一、用語修正(92年7月9日修正公布):少年事件處理法已於八十六年十月二十九日修正公布,爰依該法將「少年法庭」之用語修正為「少年法院(地方法院少年法庭)」。

二、刪除有關交付保護管束期滿之規定(92年7月9日修正公布):配合第二十二條刪除停止強制戒治付保護管束之規定。

三、簡化施用毒品犯之刑事處遇程序(92年7月9日修正公布):僅區分為初犯、五年後再犯,修正第二項,刪除二犯、三犯之規定。

四、明定觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後五年內再犯者,檢察官依法追訴或少年法院應裁定交付審理(92年7月9日修正公布):

1、經觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後五年內再犯者,其再犯率甚高,原據以實施之觀察勒戒及強制戒治既已無法收其實效,爰施以刑事處遇

2、本條例原規定施用毒品之二犯及三犯,除須予以刑事處遇程序外,另仍須施以強制戒治之保安處分,惟此與現行「一罪不兩罰」之刑事思潮有違,爰予以修正觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,五年內再犯第十條之罪者,檢察官或少年法院(庭)應依法追訴或裁定交付審理,即僅施以刑事處遇程序而不再施以保安處分。

3、又因刑事訴訟法業已採行緩起訴制度,是經觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,五年內再犯第十條之罪者,檢察官依法追訴時,自得參酌被告犯罪動機、目的及一切情狀決定是否依緩起訴處理。至少年法院依少年事件處理法第三十條為開始審理之裁定後,亦得依同法第二十七條第二項裁定移送於有管轄權之法院檢察署檢察官,此時檢察官自亦得斟酌是否援引緩起訴相關規定;另少年法院經審理後亦得依四十二條對少年諭知保護處分。凡此,均無再予以施以強制戒治之必要。

第23條之1(拘提逮捕者之裁定觀察、勒戒)

被告因拘提或逮捕到場者,檢察官依第二十條第一項規定聲請法院裁定觀察、勒戒,應自拘提或逮捕之時起二十四小時內為之,並將被告移送該管法院訊問;被告因傳喚、自首或自行到場,經檢察官予以逮捕者,亦同。

刑事訴訟法第九十三條之一之規定,於前項情形準用之。

一、明定因施用毒品之被告因拘提或逮捕到場者,檢察官於聲請法院裁定觀察勒戒時,應自拘提或逮捕之時起一定時間內,將被告移送該管法院訊問之規定(92年7月9日修正公布):施用毒品之被告因拘提或逮捕到場者,檢察官聲請法院裁定觀察勒戒或強制戒治,究應否將被告移送該管法院訊問,檢察機關與審判機關間迭有爭議,實有明定之必要。按第一次施用毒品者僅除刑不除罪,再次施用毒品者即應依法追訴處罰,司法警察機關既依法予以拘提或逮捕到場,且本條例規定之觀察勒戒具強制力,性質上仍屬拘束被告之身體自由,是檢察官於聲請法院裁定觀察勒戒時,自應依憲法第八條保障人身自由之規定,並參照刑事訴訟法第九十三條有關聲請羈押規定之精神,明定應自拘提或逮捕之時起二十四小時內為之,並將被告移送該管法院訊問,以保障被告權益。該二十四小時如遇障礙事由,其經過之時間應不予計入,爰於第二項明定準用刑事訴訟法第九十三條之一法定障礙事由之規定。

二、明定施用毒品之被告因傳喚、自首或自行到場,經檢察官予以逮捕者,應自逮捕之時起一定時間內,將被告移送該管法院訊問之規定(92年7月9日修正公布):施用毒品之被告因傳喚、自首或自行到場者,為免被告退庭離去後,徒增施用毒品之機會,並掌握為其戒癮之契機,爰參照刑事訴訟法第二百二十八條第三項但書之規定,明定經檢察官予以逮捕者,亦應自逮捕之時起二十四小時內,聲請法院裁定觀察勒戒,並將被告移送該管法院訊問。該二十四小時如遇障礙事由,其經過之時間應不予計入,爰於第二項明定準用刑事訴訟法第九十三條之一法定障礙事由之規定。

第23條之2(觀察、勒戒或強制戒治者之裁定處分)

少年經裁定觀察、勒戒或強制戒治者,不適用少年事件處理法第四十五條第二項規定。

少年法院(地方法院少年法庭)第二十條第二項、第二十三條第一項規定為不付審理之裁定,或依第三十五條第一項第四款規定為不付保護處分之裁定者,得並為下列處分:

一、轉介少年福利或教養機構為適當之輔導。

二、交付少年之法定代理人或現在保護少年之人嚴加管教。

三、告誡

前項處分,均交由少年調查官執行之。

 

一、明定不適用少年事件處理法第四十五條第二項規定(92年7月9日修正公布):按少年事件處理法第四十五條第二項規定:「受保護處分之人,另受保安處分之宣告確定者,為保護處分之少年法院,應以裁定定其應執行之處分」,如少年因有觸犯刑罰法律之行為或有觸犯刑罰法律之虞,經少年法院(地方法院少年法庭)裁定諭知保護處分確定後,復犯施用毒品罪,依上開規定,少年法院(地方法院少年法庭)應即以裁定定應執行之處分,可能僅執行保護處分,而毋庸執行觀察勒戒或強制戒治處分,此顯非本條例之立法本意,爰明定之。

二、明定少年法院(地方法院少年法庭)為不付審理或不付保護處分之裁定後,並得為相關處分(92年7月9日修正公布):少年法院(地方法院少年法庭)就施用毒品之少年為不付審理或不付保護處分之裁定後,如得並為(一)轉介少年福利或教養機構為適當之輔導(二)交付少年之法定代理人或現在保護少年之人嚴加管教(三)告誡等處分,較能收保護之成效,爰參照少年事件處理法第二十九條第一項、第二項之規定,於第二項、第三項予以明定。

第24條(戒癮治療之緩起訴處分)

本法第二十條第一項及第二十三條第二項之程序,於檢察官先依刑事訴訟法第二百五十三條之一第一項、第二百五十三條之二之規定,為附命完成戒癮治療之緩起訴處分時,或於少年法院(地方法院少年法庭)認以依少年事件處理法程序處理為適當時,不適用之。

前項緩起訴處分,經撤銷者,檢察官應依法追訴。

第一項所適用之戒癮治療之種類、其實施對象、內容、方式與執行之醫療機構及其他應遵行事項之辦法及完成戒癮治療之認定標準,由行政院定之。

一、 刪除本條規定(92年7月9日修正公布):由於本條例業已刪除五年內再犯及三犯之規定,爰配合刪除之。

二、由檢察官依刑事訴訟法之緩起訴處分要求於一年內完成毒癮戒治(為免案件久懸未決,故將治療期間限制為一年),少年犯則可依少年事件處理法程序處理。緩起訴處分經檢察官撤銷者,檢察官依法追訴(97年4月30日修正公布)

三、毒癮治療之種類及其實施對象、內容、方式與執行之醫療機構及其他應遵行事項之辦法及完成戒癮治療之認定標準等,因毒品種類甚多、其療法未必相同,本法無法細定,為免分歧,暨由行政院衡量情況訂定標準以資遵守(97年4月30日修正公布)

第24條之1(觀察、勒戒或強制戒治處分之執行時效)

觀察、勒戒或強制戒治處分於受處分人施用毒品罪之追訴權消滅時,不得執行。

明定觀察、勒戒或強制戒治處分於其施用毒品罪之追訴權時效消滅時,不得執行(92年7月9日修正公布):按觀察、勒戒或強制戒治處分經過相當期間未執行者,受處分人是否仍應受該處分之執行,如不予明定,將處於不確定狀態,爰基於施用毒品罪(包含肅清煙毒條例之施用煙毒罪及麻醉藥品管理條例之非法施打、吸用化學合成麻醉藥品罪)部分之處置將受觀察、勒戒或強制戒治執行之影響,兩者具有密切關係,爰明定之。

第25條(強制採驗尿液)

犯第十條之罪而付保護管束者,或因施用第一級或第二級毒品經裁定交付保護管束之少年,於保護管束期間,警察機關或執行保護管束者應定期或於其有事實可疑為施用毒品時,通知其於指定之時間到場採驗尿液,無正當理由不到場,得報請檢察官或少年法院(地方法院少年法庭)許可,強制採驗。到場而拒絕採驗者,得違反其意思強制採驗,於採驗後,應即時報請檢察官或少年法院(地方法院少年法庭)補發許可書。

依第二十條第二項前段、第二十一條第二項、第二十三條第一項規定為不起訴之處分或不付審理之裁定,或依第三十五條第一項第四款規定為免刑之判決或不付保護處分之裁定,或犯第十條之罪經執行刑罰或保護處分完畢後二年內,警察機關得適用前項之規定採驗尿液。

前二項人員採驗尿液實施辦法,由行政院定之。

警察機關或執行保護管束者依第一項規定通知少年到場採驗尿液時,應併為通知少年之法定代理人。

一、第一項規定適用對象修正(92年7月9日修正公布):「犯第十條之罪而付保護管束者」,原包括因自首以保護管束代強制戒治者、停止強制戒治付保護管束者、假釋施用毒品犯付保護管束者及緩刑施用毒品犯付保護管束者四類,因本次修正已刪除自首者得以保護管束代強制戒治及停止強制戒治付保護管束之規定,故僅餘假釋施用毒品犯付保護管束者及緩刑施用毒品犯付保護管束者二類

二、修正第一項之「二十四小時內」為「指定之時間」(92年7月9日修正公布):依原條文,警察機關或執行保護管束者係通知受保護管束人於二十四小時內到場採驗尿液,如受保護管束人於深夜始到場,徒增檢察機關採驗尿液之困擾,爰修正之。

三、修正第二項(92年7月9日修正公布):配合修正條文第二十條、第二十一條、第二十三條及第三十五條修正。

四、明定採驗尿液實施辦法之母法規範(92年7月9日修正公布):採尿程序關乎尿液檢驗正確性,自應加以規範始符檢測目的。目前之採尿程序所依據之規範分係內政部警政署八十七年十月九日警政刑防字第八○九七號函頒之「警察機關執行出矯治機構毒品人口調驗作業規範」及法務部八十七年五月二十二日法八十七保決字第○○七○一號函頒「地方法院檢察署辦理施用毒品犯受保護管束人尿液採驗應行注意事項」及八十八年一月六日發布「少年法庭辦理施用毒品受保護管束少年尿液採驗應行注意事項」,惟該等規範亟須母法授權爰增訂之。

第26條(行刑權時效)

犯第十條之罪者,於送觀察、勒戒或強制戒治期間,其所犯他罪之行刑權時效,停止進行。  

 

第27條(勒戒處所之設立)

勒戒處所,由法務部、國防部於所屬戒治處所、看守所、少年觀護所或所屬醫院內附設,或委託行政院國軍退除役官兵輔導委員會、行政院衛生署、直轄市或縣(市)政府指定之醫院內附設。

受觀察、勒戒人另因他案依法應予羈押、留置或收容者,其觀察、勒戒應於看守所或少年觀護所附設之勒戒處所執行。

戒治處所、看守所或少年觀護所附設之勒戒處所,由國防部、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、政院衛生署或直轄市或縣(市)政府指定之醫療機構負責其醫療業務。

第一項受委託醫院附設之勒戒處所,其戒護業務由法務部及國防部負責,所需相關戒護及醫療經費,由法務部及國防部編列預算支應。

第一項之委託辦法,由法務部會同國防部、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、行政院衛生署定之。 

一、修正設立勒戒處所之相關規定(92年7月9日修正公布):本條例認施用毒品者具「病患性犯人」之特質,著重於醫療之處置,故受觀察勒戒人除另因他案依法應予羈押、留置或收容外,以由專業之勒戒處所施予生理治療為宜,惟因限於醫療人力、經費等相關問題,短期內無法在醫院內全面性附設勒戒處所,乃參酌行政院衛生署及台北市政府意見,並因應精省,省市政府應修正為直轄市或縣(市)政府,且國防部亦有直屬醫院,爰將本條文第二項「修正施行後一年內設立」之規定刪除並修正第一、二項。

二、修正勒戒處所經費及醫療業務之相關規定(92年7月9日修正公布):原條文第三項前段規定:「前二項勒戒處所所需員額及經費,由法務部編列預算支應」,其中關於員額問題,就受委託醫院而言,係就個案收取定額費用,則醫院之勒戒部門可應用該經費自行增聘所需醫療人力,毋須於條文內明文規定,爰刪除「員額」兩字。而相關戒護、醫療經費由法務部、國防部編列預算支應,並由相關醫療院所負責(軍事)看守所、少年觀護所附設勒戒處所之醫療業務,爰修正第三、四項。 

三、用語修正(99年11月24日修正公布):依本條例第三條規定,本條例有關法院、檢察官、看守所、監獄之規定,於軍事法院、軍事檢察官、軍事看守所及軍事監獄之規定亦適用之,故本條例之戒治處所、看守所無另加註軍事之必要,爰刪除相關文字以減少爭議。

四、增列觀察勒戒處所得附設於戒治處所之規定(99年11月24日修正公布):目前勒戒處所附設於看守所內,並無獨立編制之專業人員從事勒戒業務,法務部業於九十五年度成立北、中、南、東四所獨立戒治所,其專業人力相對較為充足,若戒治處所亦得附設勒戒處所,則觀察勒戒處所可運用戒治處所之專業人力,提昇觀察勒戒業務效能,又對於觀察勒戒後因有繼續施用傾向而經裁定強制戒治者,得直接續留於戒治處所執行強制戒治,節省移所之人力、經費及作業時間,爰修正第一項及第三項增列之。

第28條(戒治之設立)

戒治處所,由法務部及國防部設立。未設立前,得先於監獄或少年矯正機構內設立,並由國防部、行政院衛生署、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、直轄市或縣(市)政府指定之醫療機構負責其醫療業務;其所需員額及經費,由法務部及國防部編列預算支應。

戒治處所之組織,另以法律定之。 

一、增列國防部設立戒治處所之規定(92年7月9日修正公布):配合軍事審判法之修正,國防部為辦理軍人強制戒治事宜,自亦得設立戒治處所。所需員額及經費自亦應由國防部編列預算支應,爰增列之。

二、增列行政院國軍退除役官兵輔導委員會(92年7月9日修正公布):醫療機構分屬國防部、行政院衛生署、行政院國軍退除役官兵輔導委員會及地方政府等體系,第一項未列行政院國軍退除役官兵輔導委員會,顯有疏漏,爰予增列以求周延。

三、用語修正(92年7月9日修正公布):

1、依少年矯正學校設置及教育實施通則第八十三條規定,法務部即將就現有之少年輔育院分階段完成矯正學校之設置,法務部戒治所組織通則第十二條,亦已配合實務需求,規定戒治所未普遍設立前,得依需要於監獄或少年矯正機構內設立之。少年矯正機構一詞,其範圍較少年輔育院為廣,含少年矯正學校、少年輔育院及少年觀護所,爰將第一項「少年輔育院」修正為「少年矯正機構」。

2、為因應精省,將第一項「省(市)政府衛生處(局)」修正為「直轄市或縣(市)政府」。

四、用語修正(99年11月24日修正公布):依本條例第三條規定,本條例有關法院、檢察官、看守所、監獄之規定,於軍事法院、軍事檢察官、軍事看守所及軍事監獄之規定亦適用之,故本條例之戒治處所、看守所無另加註軍事之必要,爰刪除相關文字以減少爭議。

第29條(觀察、勒戒及強制戒治執行之規定)

觀察、勒戒及強制戒治之執行,另以法律定之。

 

第30條(觀察、勒戒及強制戒治之費用)

觀察、勒戒及強制戒治之費用,由勒戒處所及戒治處所所填繳費通知單向受觀察、勒戒或強制戒治處分人或上開受處分少年之扶養義務人收取並解繳國庫。但自首或貧困無力負擔者,得免予繳納。

前項費用經限期繳納,屆期未繳納者,由勒戒處所及戒治處所,依法移送強制執行。

一、修正「勒戒」費用為「觀察、勒戒」費用(92年7月9日修正公布):本條例分別採觀察、勒戒及強制戒治之方式戒除施用毒品者之身癮及心癮,第一項僅規定「勒戒」費用未盡周延爰修正之。

二、修正第一項之費用經限期繳納,屆期不繳納者逕移送強制執行(92年7月9日修正公布):受觀察、勒戒人及受強制戒治人依法分別收容於(軍事)勒戒處所及(軍事)戒治處所執行觀察、勒戒及強制戒治處分,目前各看守所及少年觀護所附設之勒戒處所及各戒治所均編列預算支應執行觀察、勒戒及強制戒治處分所需經費,其所收取之觀察、勒戒及強制戒治費用,亦依規定以歲入解繳國庫,故受觀察、勒戒人或受強制戒治人不支付費用者,各看守所及少年觀護所附設之勒戒處所及各戒治所居於執行債權人之地位,即可填發繳費通知單向受觀察勒戒或強制戒治處分人等收取,經限期繳納,屆期不繳納者,逕移送強制執行,實無庸轉由移送機關移送強制執行,徒增公文往返及移送機關人力、物力之勞費;爰修正第一項、第二項之規定。

第30條之1(請求返還已繳納之觀察、勒戒或強制戒治費用)

受觀察、勒戒或強制戒治處分人其原受察、勒戒或強制戒治處分之裁定經撤銷確定者,得請求返還原已繳納之觀察、勒戒或強制戒治費用;尚未繳納者,不予以繳納。

受觀察、勒戒或強制戒治處分人其原受觀察、勒戒或強制戒治處分之裁定經撤銷確定者,其觀察、勒戒或強制戒治處分之執行,得準用冤獄賠償法之規定請求賠償。

一、第一項新增受觀察、勒戒及戒治處分人員所繳納之費用予以返還之規定(92年7月9日修正公布):實務上對於觀察、勒戒及強制戒治處分之裁定,均不待其確定即逕予執行,惟施以觀察、勒戒及令入戒治處所施以強制戒治處分之裁定,其後如經撤銷,受觀察、勒戒及戒治處分人原所繳納之費用得否予以返還原法均未規定,迭生爭議;又對於受觀察勒戒及強制戒治處分人,因受違法觀察、勒戒及強制戒治處分之裁定,始行繳納之勒戒及戒治費用,應退還原繳納人始符法理,爰明定費用返還事宜,以保障人權。 

二、第二項新增得準用冤獄賠償法之規定(92年7月9日修正公布):實務上對於觀察、勒戒及強制戒治處分之裁定,均不待其確定即逕予執行,惟施以觀察、勒戒及令入戒治處所施以強制戒治處分之裁定,其後如經撤銷,所受之觀察、勒戒及強制戒治處分得否聲請冤獄賠償,原法均未規定,迭生爭議;又本條例就關於違法勒戒及戒治處分人,亦未定有如檢肅流氓條例第十一條第四項第一款規定「留置之被移送裁定人,經法院依第十三條第三項第一款規定裁定不付感訓處分確定者,或已受感訓處分之執行後,聲請重新審理,經法院更為裁定不付感訓處分確定者,其留置或感訓處分之執行,得準用冤獄賠償法之規定請求賠償。」之救濟途徑,爰明定得準用冤獄賠償法之規定請求賠償,以保障人權。 

第31條(工業原料之種類及申報、檢查)

經濟部為防制先驅化學品之工業原料流供製造毒品,得命廠商申報該項工業原料之種類及輸出入、生產、銷售、使用、貯存之流程、數量,並得檢查其簿冊及場所;廠商不得規避、妨礙或拒絕。

前項工業原料之種類及申報、檢查辦法,由經濟部定之。

 

第32條(獎懲辦法)

防制毒品危害有功人員或檢舉人,應予獎勵,防制不力者,應予懲處;其獎懲辦法,由行政院定之。

修正為「防制毒品危害有功人員」及「防制不力者」(92年7月9日修正公布):防制毒品危害工作分為緝毒、拒毒及戒毒三方面,原條文規定獎懲對象為「查辦本條例案件有功人員」及「查辦不力者」,恐誤為侷限於緝毒方面,爰修正之。

第32條之1(偵查計畫書之提出)

為偵辦跨國性毒品犯罪,檢察官或刑事訴法第二百二十九條之司法警察官,得由其檢察長或其最上級機關首長向最高法院檢察署提出偵查計畫書,並檢附相關文件資料,經最高法院檢察署檢察總長核可後,核發偵查指揮書,由入、出境管制相關機關許可毒品及人員入、出境。

前項毒品、人員及其相關人、貨之入、出境之協調管制作業辦法,由行政院定之。  

一、增訂有關「控制下交付」之法源(92年7月9日修正公布):「控制下交付」(Controlled Delivery、或稱「監視下運送」)係一以偵查毒品犯罪組織為主之偵查方法,「一九八八年聯合國禁止非法販賣麻醉藥品管理條例暨精神藥物公約」即制定了有關控制下交付之成文條款,我國雖非公約之締約國,惟鑑於毒品犯罪係國際公罪,身為地球村之一員,自不能自絕於國際社會,爰增訂之,俾供查緝毒品犯罪機關以供遵循。

二、明定被告、犯罪嫌疑人及毒品之入出國境之程序(92年7月9日修正公布):「控制下交付」係查緝毒品犯罪之偵查技術,其實施固有賴於國與國彼此合作,其間所涉及之國際義務者則端賴於國際間之雙方合作協定,惟被告、犯罪嫌疑人及毒品之入出國境,須有法源依據,查緝機關始得據以實施,爰參考日本麻藥特例法第三條第二項、第四條第一項、第二項明定之。

三、明定「控制下交付」之實施程序(92年7月9日修正公布):「控制下交付」係打擊毒品犯罪之跨國性國際合作,所涉之被告、犯罪嫌疑人及毒品入出國境所實施之偵查作為事關國家司法主權,鑑於檢察官乃為犯罪偵查主體,於偵辦跨國性毒品犯罪,認有實施控制下交付之必要,得經由檢察長核准後,向最高法院檢察署提出偵查計畫書,經最高法院檢察署檢察總長核可後,核發偵察指揮書據以實施;至刑事訴訟法第二百二十九條之司法警察官,亦得由其最上級機關首長,循上開程序,向最高法院檢察署提出偵查計畫書,經最高法院檢察署檢察總長核可,核發偵察指揮書後據以實施之。

四、授權行政院另定有關實施控制下交付,而使許可毒品及人員入、出境之辦法(92年7月9日修正公布)。

第32條之2(偵查計畫書應載事項)

前條之偵查計畫書,應記載下列事項:

一、犯罪嫌疑人或被告之年籍資料。

二、所犯罪名。

三、所涉犯罪事實。

四、使用控制下交付調查犯罪之必要性。

五、毒品數量及起迄處所。

六、毒品及犯罪嫌疑人入境航次、時間及方式。 

七、毒品及犯罪嫌疑人入境後,防制毒品散逸及犯罪嫌疑人逃逸之監督作為。

八、偵查犯罪所需期間、方法及其他作為。

九、國際合作情形。

明定偵查計劃書之應記載事項(92年7月9日修正公布)法務部調查局局長、內政部警政署署長、行政院海岸巡防署署長及憲兵司令部司令就所欲與外國合作偵辦跨國性毒品犯罪,應提出於最高法院檢察署之偵查計畫書所應登載事項。 

第33條(特定人員及採驗尿液實施辦法)

為防制毒品氾濫,主管機關對於所屬或監督之特定人員於必要時,得要求其接受採驗尿液,受要求之人不得拒絕;拒絕接受採驗者,並得拘束其身體行之。

前項特定人員之範圍及採驗尿液實施辦法,由行政院定之。

 

第33條之1(尿液檢驗機關)

尿液之檢驗,應由下列機關(構)為之:

一、行政院衛生署許可之檢驗及醫療機構。

二、行政院衛生署指定之衛生機關。

三、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、憲兵司令部或其他政府機關依法設置之檢驗機關(構)。

前項第一款檢驗及醫療機構之認可標準、認可與認可之撤銷或廢止及管理等事項之辦法;第二款、第三款檢驗機關(構)之檢驗設置標準,由行政院衛生署定之。

第一項各類機關(構)尿液檢驗作業程序,由行政院衛生署定之。

一、明定尿液檢驗之機構(92年7月9日修正公布):為配合行政程序法之施行,將本條例施行細則第二十條第一項之規定修正並移列為本條第一項。 

二、明定授權規定(92年7月9日修正公布):為符合行政程序法規定,並配合實際執行之需要,有必要將行政院衛生署為執行本條例施行細則第二十條所訂定之「濫用藥物尿液檢驗機構認可及管理要點」及「濫用藥物尿液檢驗機構認可基準」,明列其授權依據,爰增訂本條第二項前段。另鑑於本條第一項第二款、第三款之檢 驗機關(構)亦需符合一定之檢驗設施標準,爰於第二項後段增訂授權規定,以期周延。

三、明定尿液檢驗作業程序,由行政院衛生署定之(92年7月9日修正公布)尿液之檢驗結果,事涉施用毒品者之刑事處遇程序,為期統一尿液之檢驗標準爰明定之。

第34條(施行細則)

本條例施行細則,由法務部會同內政部、行政院衛生署擬訂,報請行政院核定之。

 

第35條 (本條例繫屬施用毒品案件之處理)

於中華民國九十二年六月六日本條例修正施行前繫屬之施用毒品案件,於修正施行後,適用修正後之規定,並依下列方式處理:

一、觀察、勒戒及強制戒治中之案件,適用修正後觀察、勒戒及強制戒治之規定。

二、偵查中之案件,由檢察官依修正後規定處理之。

三、審判中之案件,由法院或少年法院(地方法院少年法庭)依修正後規定處理之。

四、審判中之案件,依修正後之規定應為不起訴之處分或不付審理之裁定者,法院或少年法院(地方法院少年法庭)應為免刑之判決或不付保護處分之裁定。

前項情形,依修正前之規定有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律。

本法修正適用之過渡規定(92年7月9日修正公布)

1、本條例前於八十七年五月二十日修正,依該次修正前之規定及現行規定,目前偵查、審判或執行中之案件,於本次修正施行後究應如何處理宜予明定,爰修正本條過渡規定以杜爭議。

2、本條例於八十七年五月二十日修正公布施行後,對於施用毒品案件,兼採刑事處罰及保安處分處遇程序,則現時於偵查中或審判中之施用毒品案件究應如何定其法律適用有其困難。為兼顧施用毒品者之人權及法律之適用除究本條例施行後之適用情形,明定第一項第四款所定之情形外,更於第二項訂定「前項情形,依修正前之規定有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律。」以資保障被告之權益(92年7月9日修正公布)。

 

 

 

第36條(施行日)

本條例自公布後六個月施行。

本條例中華民國九十九年十一月五日修正之第二條之一、第二十七條及第二十八條;一百零四年一月二十三日修正條文,自公布日施行。 

一、明定施行日期為公布後六個月(92年7月9日修正公布)

1、依修正草案第二條第三項規定,法務部需會同衛生署成立審議委員會每三個月定期檢討調整毒品之分級及品項,而本次新增第四級毒品,有需要在新法施行前先經該審議會檢討後再調整公布,爰預留六個月緩衝期,以利處理。

2、依本條例新修正之規定,有必要再訂定相關子法及修正相關法規,以配合本條例之施行,故亦有須有預留適當緩衝期,以利訂頒相關子法及相關法規之配合修正。

二、增列自公布日施行之規定(99年11月24日、104年2月4日修正公布):99年11月24日修正公布之條文並無另定施行日期需求,可自公布日施行;且配合104年2月4日原條文第四條及第九條之修正,爰增列、修正之。

 延伸閱讀

  1. 毒品分級及品項
  2. 律師論法:毒品案件vs強制驗尿(一)

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毒品案件和通訊監察:另案通訊監察所取得資料,可否作為毒品案件之證據?

 

案例

  甲涉嫌製造販賣子彈,違反槍砲彈藥刀械管制條例,檢方向法官聲請核發通訊監察書,監察書上所記載之案由和所涉嫌法條僅有槍砲彈藥刀械管制條例相關規定。但檢警監聽過程中,卻偶然從甲和其女友對話中得知甲有販賣毒品情事,監聽所得資料可否作為甲涉嫌販賣毒品案件之證據?

 

解析

一、依通訊保障及監察法所規定之法定程序而為合法監聽,在合法監聽過程中,偶然獲得和原本監聽之犯罪不同之證據,實務稱此情形為「另案監聽」。例如,本案中,檢方依法聲請通訊監察,監聽案由是槍砲彈藥刀械管制條例,監聽過程中偶然得知甲販毒,嗣後甲販毒案件審判時,該監聽所得資料,可否作為甲在販毒案中有罪之證據,此問題即為本文欲為討論之重點。

二、通訊保障監察法修正前,如何處理?

在舊法時代,另案監聽所得證據可否作為證據使用呢,首先思考的是,有無適用刑事訴訟法第 158 條之 4 ,法院可否對該證據依其心證權衡有無證據能力?答案是否定的!原因在於檢警監聽的過程,本來就是依法定程序所作的合法監聽,只是不小心聽到其他案件而已,因此並不符合刑事訴訟法第 158 條之 4 的要件喔!在舊法時代,這個問題法律並沒有明文規定清楚,故實務判決以另案扣押、善意例外原則的法理思考,容許將合法監聽下偶然獲得其他案件之資料,作為他案件之證據使用(最高法院 99 年度台上字第 7740 號判決),但須符合下列要件之一:

(一)、其他案件所涉及犯罪屬於通訊保障及監察法第 5 條規定得受監察之犯罪。

(二)、雖其他犯罪案件不是同法第條得受監察之犯罪,但和原本合法監聽之犯罪有關聯性者。

三、通訊保障監察法修正後,如何處理?

通訊保障監察法於 103 年 1 月修正並公布,針對上述問題有詳細規定。依修正後第 18 條之 1 第 1 項規定,「依第五條、第六條或第七條規定執行通訊監察,取得其他案件之內容者,不得作為證據。但於發現後七日內補行陳報法院,並經法院審查認可該案件與實施通訊監察之案件具有關聯性或為第五條第一項所列各款之罪者,不在此限。」也就是說,原則上合法監聽下偶然獲得其他案件之資料,不可以作為他案件之證據使用,但檢察官發現後 7 日內陳報法院,並經法院審查認可後,仍然可以作為其他案件之證據使用。

四、本案之適用

(一)、依修正後通訊保障及監察法第 18 條之 1 第 1 項,嗣後甲販毒案件審判時,該監聽所得資料,原則上不得作為甲在販毒案中有罪之證據。例外得為證據之情形,檢警在發現後七日內補行陳報法院,並經法院審查認可販毒案與涉嫌製造販賣子彈具有關聯性者,該監聽所得資料,得作為甲在販毒案中有罪之證據。

(二)、此外,退一步而言,販賣毒品案件,依毒品危害防制條例第4條,均為最輕本刑三年以上有期徒刑之重罪,符合通訊保障及監察法第5條第1項第1款得受監察之罪,故依第 18 條之 1 第 1 項但書規定,該監聽所得資料,亦得作為甲在販毒案中有罪之證據。

 

相關法條

通訊保障及監察法

第 5 條第 1 項

有事實足認被告或犯罪嫌疑人有下列各款罪嫌之一,並危害國家安全、經濟秩序或社會秩序情節重大,而有相當理由可信其通訊內容與本案有關,且不能或難以其他方法蒐集或調查證據者,得發通訊監察書。

一、最輕本刑為三年以上有期徒刑之罪。

二、刑法第一百條第二項之預備內亂罪、第一百零一條第二項之預備暴動內亂罪或第一百零六條第三項、第一百零九條第一項、第三項、第四 項、第一百二十一條第一項、第一百二十二條第三項、第一百三十一 條第一項、第一百四十二條、第一百四十三條第一項、第一百四十四條、第一百四十五條、第二百零一條之一、第二百五十六條第一項、 第三項、第二百五十七條第一項、第四項、第二百九十八條第二項、 第三百條、第三百三十九條、第三百三十九條之三或第三百四十六條 之罪。

三、貪污治罪條例第十一條第一項、第四項關於違背職務行為之行賄罪。

四、懲治走私條例第二條第一項、第二項或第三條之罪。

五、藥事法第八十二條第一項、第四項或第八十三條第一項、第四項之罪 。

六、證券交易法第一百七十三條第一項之罪。

七、期貨交易法第一百十二條或第一百十三條第一項、第二項之罪。

八、槍砲彈藥刀械管制條例第十二條第一項、第二項、第四項、第五項或 第十三條第二項、第四項、第五項之罪。

九、公職人員選舉罷免法第一百零二條第一項第一款之罪。

十、農會法第四十七條之一或第四十七條之二之罪。

十一、漁會法第五十條之一或第五十條之二之罪。

十二、兒童及少年性交易防制條例第二十三條第一項、第三項、第四項、 第五項之罪。

十三、洗錢防制法第十一條第一項至第三項之罪。

十四、組織犯罪防制條例第三條第一項後段、第二項後段、第六條或第十 一條第三項之罪。

十五、陸海空軍刑法第十四條第二項、第十七條第三項、第十八條第三項 、第十九條第三項、第二十條第五項、第二十二條第四項、第二十 三條第三項、第二十四條第二項、第四項、第五十八條第五項、第六十三條第一項之罪。

十六、營業秘密法第十三條之二第一項、第二項之罪。

十七、森林法第五十二條第一項、第二項之罪。

十八、廢棄物清理法第四十六條之罪。

第 18 條之 1 第 1 項

依第五條、第六條或第七條規定執行通訊監察,取得其他案件之內容者,不得作為證據。但於發現後七日內補行陳報法院,並經法院審查認可該案件與實施通訊監察之案件具有關連性或為第五條第一項所列各款之罪者,不在此限。

 

相關實務見解

最高法院 99 年度台上字第 7740 號判決

另按於本案依法定程序監聽中偶然獲得之另案證據,因其並非實施刑事訴訟程序之公務員因違背法定程序所取得之證據,並無刑事訴訟法第一百五十八條之四之適用。此種情形,應否容許其作為另案之證據使用,現行法制並未明文規定。基於與「另案扣押」相同之法理及善意例外原則,倘若另案監聽亦屬於通訊保障及監察法第五條第一項規定得受監察之犯罪,或雖非該條項所列舉之犯罪,但與本案及通訊監察書所記載之罪名有關聯性者,自應容許將該「另案監聽」所偶然獲得之資料作為另案之證據使用。

 

延伸閱讀

  1. 毒品案件V.S.強制採尿(三)違法強制採尿的檢驗結果可否作為證據? 
  2. 購買毒品者不利於他方之供述,是否須有補強證據?

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在中國大陸吸毒被抓,台灣司法機關可否審理處罰?有無違反一罪兩罰原則?

 

案例

  知名藝人甲在北京與友人吸食毒品被公安抓到,被拘留在北京東城拘留所,被遣送回台後,台灣司法機關可否審理處罰?甲之經紀人另主張甲在大陸已受拘留,回台還要受司法機關調查,此舉違反一罪兩罰原則,有無理由?

 

解析

一、台灣人在中國大陸吸毒,台灣司法機關可否審理處罰?

(一)、刑法第 5 條第 8 款

先來看看刑法怎麼規定,依刑法第 5 條第 8 款規定:「本法於凡在中華民國領域外犯下列各罪者,適用之:八、毒品罪。但施用毒品及持有毒品、種施用毒品器具罪,不在此限。」也就是說,具我國國籍之人,在國外犯毒品罪者,有我國刑法適用,我國司法機關得對其處罰。但施用毒品行為在某些國家被認為是病態行為,並不處以刑罰,為避免適用上困擾,排除在國外施用毒品行為,不適用我國刑法,我國司法機關不予處罰。

(二)、由上開條文觀之,似乎只要是台灣以外的地方,施用毒品行為,台灣司法機關都管不到?但在中國大陸地區吸毒,會不會有所不同呢?

1、關鍵在於,中國大陸犯罪,到底是國外地區,還是國內地區犯罪呢?這麼尷尬的領土爭議問題,大法官也沒講清楚,但實務見解已形成一致見解,依台灣地區與大陸地區人民關係條例第二條第二款規定「大陸地區:指台灣地區以外之中華民國領土。」已明示大陸地區仍屬我中華民國之領土,大陸地區現在雖因事實上之障礙為我國主權所不及,但在大陸地區犯罪,仍屬受我國法律之處罰。因此台灣人在大陸吸毒被抓,縱然已經大陸方面處罰,台灣司法機關仍然可以審理處罰。(最高法院 100 年度台上字第 2271 號判決參照)

2、此外,依台灣地區與大陸地區人民關係條例第 75 條規定:「在大陸地區或在大陸船艦、航空器內犯罪,雖在大陸地區曾受處罰,仍得依法處斷。但得免其刑之全部或一部之執行。」由本條規定,亦可得知在大陸吸毒,台灣司法機關仍然可以審理處罰。

二、有無一罪二罰問題?

(一)、中國大陸對於吸毒之處罰

在中國大陸吸食毒品,違反中華人民共和國治安管理處罰條例第 72 條規定,吸食、注射毒品,處十日以上十五日以下拘留,可以並處二千元以下罰款;情節較輕的,處五日以下拘留或者五百元以下罰款。本條所說的拘留,是指「行政拘留」。特別說明的是,中華人民共和國治安管理處罰條例第 10 條所規定的處罰種類只有四種,包含「警告」、「罰款」、「行政拘留」、「吊銷公安機關發放的許可證」。另外對違反治安管理的外國人,可以附加適用限期出境或者驅逐出境。行政拘留性質上,類似我國行政罰,而不具刑罰之性質。

(二)、台灣對吸毒之處罰

在台灣施用毒品者,依毒品危害防制條例第 10 條,其處罰分別為,施用第一級毒品者,處六月以上五年以下有期徒刑。施用第二級毒品者,處三年以下有期徒刑。大麻是屬於第二級毒品,施用大麻所處有期徒刑,性質上是刑罰

(三)、不生一罪兩罰之問題

1、依條文和實務見解,並無一罪兩罰問題

依實務見解和台灣地區與大陸地區人民關係條例第 75 條規定,在大陸地區犯罪,雖在大陸地區曾受處罰,仍得依法處罰。

2、從性質上分析,亦不生一罪兩罰問題

所謂「一罪兩罰」是指對於同一人所犯的同一罪,不能處以同一科刑的處罰。例如:甲對乙所犯刑法之傷害罪若經起訴判刑,之後不得對於甲所犯同一個傷害案件再行處罰。一罪兩罰是指兩個處罰均為「刑罰」,但如果是一個刑罰,另一個是行政罰,還會有一罪兩罰問題嗎?刑事之科刑,雖然與行政處罰都是「對當事人的處罰」,但其法源、目的、執行者均不同,並無一罪兩罰的問題因此,依上述說明,大陸公安所為行政拘留,性質為行政法上處罰,但我國對吸食毒品所為處罰,性質為刑罰,兩者顯然不同,故無一罪兩罰的問題。

 

延伸閱讀

  1. 反覆、多次施用第一級或第二級毒品,是一罪一罰還是僅成立一罪呢?
  2. 【毒品危害防制條例第10條】多次施用毒品之行為,即每次施用均係為滿足各該次之毒癮,因此各次之施用毒品行為,各具有獨立性,應不符合接續犯之構成要件。 

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